
商標以及商標權應具備的顯著特征
1、商標權具有知識產權的一般特征
(一)專用性
專用性也稱獨占性或壟斷性,是指商標所有人對其注冊的商標享有專有使用的權利。這種權利一經取得就具有獨占性,其他任何人未經商標所有權人的同意,不得加以使用,否則就構成侵權行為,要追究法律責任。
商標專用權是法律賦予的一種權利,它的獨占使用也必須是在法律的規定之下,要符合法律規定的條件,不得濫用。
(二)時間性
時間性是指商標權的有效期限。在有效期限之內,商標權受到法律保護。超過有效期限,商標權不再受到法律保護。
各國的商標法,一般都規定了商標權的有效期限,多則20年,少則7年,大多數為10年,我國也規定為10年。也有少數國家不規定期限,只要不違反法律的規定,注冊人可以無限期的享有商標權。規定了有效期限的國家,同時也規定了期滿可以請求續展。但是,商標注冊人如果到期不提出續展申請或申請被駁回,則喪失其商標權。
所謂商標的顯著特征,是指商標易于區別含其他商標的商品、服務等的可識別性和獨特性,消費者可以憑借該商標特征區別商品或服務的出處、特點、信息等。
(三)地域性
商標權具有嚴格的地域性,即通常所說的“屬地原則”,即商標注冊人所享有的商標權只能在授予該項權利的國家領域內受到保護,在其他國家內則不發生法律效力。如果需要得到其他國家的法律保護,必須按照該國法律的規定,在該國申請注冊,或者申請商標國際注冊。因此,我國出口商品的商標,不僅應在本國申請注冊,而且應及時取得銷售的國家或地區的商標注冊。否則,一旦被他人以相同或近似的商標在國外搶先注冊,我國使用該商標的出口商品便不能再進入該國或該地區,從而影響我國商品在國際市場上的銷路。
隨著國際經濟交往的日益頻繁,從19世紀末起,世界各國先后簽訂了一系列有關保護商標權的國際公約。但是,商標權的地域性這一法律特征,并未因此而不復存在。保護商標權的國際公約,并沒有也不可能為各成員國提供一套國際統一的關于商標的實體法。因此,一個國家即使參加了統一保護商標權的國際公約,其涉外商標是否能夠得到締約國的保護,仍然取決于締約國本國的國內法。處理有關商標問題,仍然以締約國本國法律為適用的依據。
2、商標權自身的特征
商標權除具有知識產權的一般特征外,還具有自身的特征。
(一)商標權的禁止權效力范圍大于使用權效力范圍
在前述商標權內容的一節中已指出其禁止權的效力范圍大于專有使用權的效力范圍。商標權的這一特征不僅不同于財產所有權,而且也不同于著作權和專利權。
所有權人對自己所擁有的財產享有占有、使用、處分與收益權,有權禁止他人未經許可的占有、使用,這種禁止權的范圍是嚴格限定在所有權人所擁有的財產范圍之內,不可能享有超出其占有、使用范圍之外的禁止權。
商標權禁止權效力大于使用權效力這一特征是由于標記與作品、發明創造的性質不同而決定的。僅以商標與作品為例分析,作品一經創作產生,就可以不同利用方式來表現作品,既可以復制、播放、表演等方式原作使用,也可以翻譯,改編等方式改作使用。形式多樣的使用方式不僅不會沖淡作者與作品的聯系,反而擴大了人們對作者與作品聯系的認知。而商標作為一種標記,它與商標所有人的聯系,恰恰需要無數次地重復商標這一唯一的表現方式。這種表現越是唯一的,它與其所有人的聯系就越緊密,消費者對其認知就越穩固。相反就可混淆商標與商標權人的聯系,使消費者產生誤認。正因為如此,法律賦予商標權人超出其使用權效力范圍的禁止權,其目的不僅僅在于商標權人專用其注冊商標,也在于維護消費者的合法權益。
(二)商標權是一種相對永久權
知識產權與財產所有權不同,它受時間的限制,即經過一定的時間,智力成果就進入公有領域,人們就可以不經許可,不付報酬進行使用,例如各國的著作權法都規定了著作權人去世若干年后(一般為50年)就不再享有著作財產權,任何人都可利用其作品而不必支付使用費和征得許可。至于發明和實用新型專利,則在授權后經過一段時間(一般為10~20年),便成為社會的共同財富,人人可自由實施其專利。商標權也有時間的限制,即有效期。在有效期內商標權人享有專有使用權、禁止權、轉讓權、使用許可權,超過有效期則不再享有這些權利,而且在有效期滿后經過一定的時間,他人還可以通過法定程序,注冊其商標而成為新的權利人。但是商標權的這種時間限制又不同于著作權和專利權。著作權與專利權的時間限制是絕對的,期限屆至,專利權人與著作權人便永遠地喪失對其作品或發明的支配權利。而商標權人則可通過履行一定手續繼續享有商標權,這就是續展,而且可以不受次數限制地續展下去,從而使商標權實際上成了一種永久權。當然商標權人要獲得這種永久權,就應按時依照法律規定提出續展申請,如未及時提出續展申請則自動喪失商標權。此外,續展申請也可能會因為不符合續展時法律的有關規定,而被駁回,這樣同樣會喪失商標權。正是由于商標權具有這種成為永久權的極大可能性和由于商標所有人不及時續展或續展不被核準從而喪失商標權的特點,才使它成為一種相對的永久權。這也正是它在時間性上不同于著作權和專利權的特征。
(三)商標權產生的基礎及權利性質不同于著作權和專利權
商標權與專利權同屬于工業產權,但它在權利產生的基礎或前提方面與專利權及同屬于知識產權的著作權差別甚大。首先,著作權產生于作品的創作完成。專利權產生于做出了發明創造,當然專利權不像著作權那樣,作品一經創作完成即產生著作權,它要經國家的授權。但它們有一點是相同的,即都是通過自己的智力勞動產生了智力成果。因此,創造智力成果,就成為取得著作權與專利權的前提和基礎。商標是由文字或圖形等構成的,但文字、圖形不與特定的商品或服務相聯系就不成為商標。商標權產生的基礎和前提并不在于某個標志是誰創作的,而在于是誰將這個標志與特定的商品相聯系,當通過法律程序使這種聯系固定化,就會成為一種受法律保護的權利。正是由于權利產生的基礎與前提不同,決定了權利性質的不同。著作權、專利權由于它們產生的前提或基礎是完成了智力成果,所以權利人獲得的是充分利用其成果的權利。但是,出于對社會整體利益的考慮,其禁止權則受到了一定的限制。商標權產生的前提和基礎,在于將某一標志與特定商品相聯系。法律賦予商標所有人的專有使用權范圍,也僅僅限制在核定的商品上使用核準的注冊商標,而不得有任何改變。為了保證商標所有人的這種專有使用權,防止混淆,法律又賦予了商標所有人比專有使用權范圍大得多的禁止權,而對其專有使用權則不作任何限制。
(四)商標權不包括商標設計人的權利,更注重商標所有人的權利
商標設計人的發表權、署名權等人身權在商標的使用中沒有反映,它不受商標法保護,商標設計人可以通過其他法律來保護。如可以商標設計圖案作為美術作品通過著作權法來保護,與產品外觀關系密切的商標圖案還可以申請外觀設計專利通過專利法保護。有人認為,商標權不包括人身權,只有財產權,從上面對商標設計人權利的保護來看不無道理,與專利權和著作權相比,商標權中的人身權確實較弱,但商標權人在商標的使用中有標明商標權人名稱及地址的權利,還不能完全說商標權中無人身權,只能說在實踐中,商標權的行使更多體現在對其財產權的行使上。
商標權屬于無形資產嗎
是。定義商標權屬于無形資產。
無形資產是指企業擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。無形資產具有廣義和狹義之分,廣義的無形資產包括貨幣資金、應收賬款、金融資產、長期股權投資、專利權、商標權等,因為它們沒有物質實體,而是表現為某種法定權利或技術。但是,會計上通常將無形資產作狹義的理解,即將專利權、商標權等稱為無形資產。
商標的顯著性并不是絕對的,商標設計雖然要注意顯著性問題,單一個商標是否具備顯著特征,在很大程度下取決與使用的情況。
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